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    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)

    時間:2025-06-22 作者:薇兒

    開題報告還需要對可能遇到的困難和問題進行預測和分析,并提出相應的解決策略。這些開題報告范文涉及了不同研究領域的重要科學問題,對相關領域的發展具有重要的理論和實踐意義。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇一

    一、撰寫畢業論文的意義畢業論文寫作是高校教學的重要實踐環節。從一般意義來講畢業論文是檢驗學生的學習成果,培養學生初步的研究能力,促進學生學以致用,提高學生綜合運用所學知識分析問題、解決問題的能力。從現代遠程開放教育來講,法學本科開放教育試點,其目的`是探索多種方式培養法學專門人才的路子。實踐環節進行的好壞,直接關系到對試點項目的評價和遠程開放教育的未來。

    二、畢業論文寫作的基本要求。

    1、目的要求畢業論文是帶有學術研究性的理論分析文章。撰寫畢業論文可以培養學生綜合運用所學專業知識和技能解決復雜問題的能力,并且使學生受到科學研究工作的初步訓練。學生要在實事求是、深入實際的基礎上,運用所學知識,在教師指導下,獨立寫出具有一定質量的論文。文章觀點明確,材料詳實,結構嚴謹,層次清楚,語言通順,格式規范。

    2、內容要求畢業論文的體裁應具有學術性。畢業論文包括目錄、提綱、論文摘要、正文、引用的參考資料,其中正文是論文的主體,它包括緒論、本論、結論三大部分。畢業論文的內容容量與所給予的時間和學分相適應,字數不得少于6000字,??飘厴I生不得少于4000字。必須在規定時間內完成。

    3、選題要求。

    (1)、畢業論文的選題限于法學專業的范圍內,一般以本科階段所學課程內容為主要選題方向。

    (2)、要緊密結合法學研究動態和我國立法、司法、執法實際。

    (3)、選題避免過大。

    (4)、選題避免過度集中,要有新意,要結合專業,學生自選兩個題目,交指導教師平衡后,確定其中一個為你的論文題目。選題時要注明以哪門課程(法)為主。

    (5)、學生在專科階段所寫的畢業論文不可直接或變相作為本科的畢業論文來使用。

    三、成績評定辦法與步驟畢業論文的成績分為優秀、良好、中、及格、不及格五個等級。

    指導教師根據學生的寫作態度和論文的質量,提出建議成績,學生經過答辯,由答辯小組根據指導教師的建議及答辯質量,寫出答辯評語,經答辯委員會審核,確定最后成績。畢業論文不及格者,可于當年補做一次。

    四、組織機構:學校設畢業論文工作委員會,下設指導組和答辯組,成員分別由學校領導、教師和校外專家擔任(名單見附件一)。論文答辯設若干小組,每組由三名教師組成,設答辯主持人一人。答辯小組根據論文研究方向設立,本人的指導教師不擔任該答辯小組成員。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇二

    隨著科技進步和社會生活的日新月異,胎兒在母體中所受到侵害的機會越來越大,情況也越來越復雜。如:交通肇事、醫療事故導致胎兒死亡的意外事件頻頻發生,環境污染、劣質商品、藥品副作用也不可避免的帶來了現存和潛在的危害。而我國法律不承認胎兒的民事權利能力,不承認胎兒具有民事主體地位,缺失對胎兒生命健康權益的保護,這不僅給司法實踐帶來了很大困惑,而且使胎兒利益的保護于法無據,更是沖擊著人們對人權的保護和人格的尊重的傳統價值觀念。

    胎兒是人發育成生命存在的必經階段,胎兒在母體中的健康狀況直接關系著其出生之后的相關權益,作為一個潛在的生命,其重要性不言而喻,世界上各國都給予了胎兒權利不同程度的保護,而我國僅在《繼承法》中有對胎兒遺產繼承份額保留的直接規定,縱觀相關法律,我們也僅在《勞動法》和《刑法》中可以看到通過保護懷孕婦女而間接保護胎兒的簡單規定,而隨著實踐中胎兒受損案件的增加,胎兒必將成為民事主體中特殊的一類,如何構建對胎兒利益的民法保護制度,確認胎兒享有的民事權利范圍,變得尤為重要和迫切。

    保護胎兒民事權利是民法進步之潮流,發展之趨勢,只有完善了對胎兒利益的民法保護制度,才能使司法裁判具有正當性、合法性,才能突顯法律對人的價值和利益的全面保護。

    b.研究的基本內容和解決的主要問題。

    首先通過案例,引出我國胎兒民事權利保護現狀的現困惑,其次主要對胎兒民事權利保護的以下四個方面進行研究:第一,胎兒權利民法保護的理論基礎;第二,胎兒應享有民事權利的范圍;第三,胎兒民事權利保護的特殊問題;第四,結合我國現狀;從立法和司法角度,提出我國對的胎兒民事權利民法保護機制建立的若干建議。

    筆者希望通過研究,解決胎兒主體地位不明確及損害賠償請求權的立法規則空白問題,探討一條解決胎兒損害賠償的途徑,以便更好地保護胎兒。

    一、問題的提出(司法實踐中的案例)。

    二、胎兒權利民法保護的理論基礎。

    1、權利能力說。

    (1)個別主義(2)絕對主義(3)概括主義。

    2、生命法益保護說。

    3、人身權延伸保護說。

    三、賦予胎兒基本民事權利的范圍。

    (一)健康權(二)受撫養權(三)財產繼承權與受贈權(四)損害賠償請求權。

    四、胎兒權利保護的特殊問題。

    (一)胎兒生命權與婦女的墮胎權(二)父母為侵權主體時的責任承擔。

    五、完善我國對胎兒權利保護的法律建議。

    (一)立法建議(二)司法建議。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇三

    一、文獻綜述與調研報告:(闡述課題研究的現狀及發展趨勢,本課題研究的意義和價值、參考文獻)。

    (一)課題研究的現狀及發展趨勢。

    牽連犯作為罪數形態理論中的一個重要的范疇,在現今我國刑法理論體系中對其的研究,大多數都是關于牽連犯的概念、特征、判斷標準等方面,有廣度卻是沒有深度。關于牽連犯的判斷標準,主要有主觀說,客觀說,折衷說三種觀點,其中客觀說中的類型化說得到了很多學者的支持。而在牽連犯的科刑上,通說主張擇一重罪處罰,但現在也有很多學者主張數罪并罰。這些淺嘗輒止的理論研究并不能從根本上解決牽連犯現今陷入的困境問題。隨著刑法理論的發展和研究,牽連犯的實質受到了很多學者甚至是立法者的質疑。在看現今我國刑法理論界總共形成了兩種學說,一種是牽連犯存在論,一種是牽連犯廢除論。主張廢除牽連犯的理由一是可以消除如今牽連犯的混論狀況,有利于正確的區分一罪與數罪的問題;二是牽連犯罪數的復雜化主要是因為牽連犯的概念造成,廢除牽連犯除了可以避免罪數復雜化的問題,還可以避免其與其他罪數理論的區別與競合的問題;而主張牽連犯存在論的學者則認為,牽連犯是在實踐中真實存在的一種現象,不能因為其復雜繁瑣等問題就不研究它摒棄它,這反而應該是我們深加研究的根據。除此之外,單純的將牽連犯的問題以想象競合犯等罪數理論來處理,是不科學的,二者有明顯的本質的區別。在此筆者認為如果廢除牽連犯的規定,那么實踐中出現了類似牽連犯的現象時,又該作何處理呢?這是一個值得深思的問題,所以筆者贊同牽連犯存在論。

    (二)課題研究的意義和價值。

    通過對牽連犯及其處罰原則的研究,可以科學界定牽連犯的概念、特征及其判斷標準,從而解決刑法理論上有關牽連犯的分歧問題。例如關于關于牽連犯的概念的界定,可以正確把握牽連犯的歸罪問題,區分清楚罪與非罪;關于牽連犯判斷標準的界定,深入研究會發現各個學說各有不充分之處,需要補正。通過研究牽連犯及其處罰原則,為司法實踐提供一個明確的標準,在罪與非罪,一罪與數罪的問題上做到有法可依,從而實現罪行相適應與罪刑法定原則,既保護人權又維護了法律的正義。

    (三)參考文獻。

    1.于志強:《論牽連犯的處斷原則》,《法制與社會》第5期(上)。

    2.張小虎:《論牽連犯的典型界標》,《中國刑事法雜志》第5期。

    3.馮野光、閆莉:《論牽連犯的內涵、特征及處罰原則》,《法學雜志》第3期。

    4.韋加速:《論牽連犯與數罪并罰》,《法學研究》第9期(中)。

    5.鄭巒:《牽連犯的認定與處罰研究》,中國政法大學碩士論文。

    6.婁永濤:《牽連犯若干問題的思考》,《法制與社會》20第1期(下)。

    7.楊文國:《牽連犯問題研究》,中國政法大學碩士論文。

    8.張眉:《牽連犯相關理論研究》,中國政法大學碩士論文。

    9.王開武:《牽連犯原理司法適用困境研究》,《社科縱橫》第2期。

    10.高銘暄、葉良芳:《再論牽連犯》,《現代法學》第2期。

    二、主要研究內容,預計解決的難題(對所研究問題的范圍和現狀、水平的介紹以及本文的主體框架、寫作提綱)。

    (一)、研究問題的范圍和現狀。

    本文研究的問題是牽連犯及其處罰原則研究,主要包括牽連犯概念、特征以及判斷標準、罪數問題以及存廢問題。目前我國刑法理論界,對于牽連犯的研究太過薄弱,雖然涉及面很廣但是研究的深度卻是不夠的,而隨著其他各國刑法理論的發展,現如今刑法理論界出現兩種觀點,一種是牽連犯存在論,一種是牽連犯廢除論。

    (二)、寫作提綱。

    一、牽連犯的概述。

    (一)牽連犯的現狀及其發展。

    (二)牽連犯的存廢問題。

    (三)牽連犯的概念、特征及其判斷標準。

    二、牽連犯罪數問題。

    (一)牽連犯的罪數本質。

    (二)牽連犯與其他相關罪數。

    三、牽連犯的適用及其處罰原則。

    四、結語。

    三、課題的研究方法、技術路線。

    (一)研究方法。

    搜集文獻資料,將搜集來得文獻資料研讀,然后進行歸納總結分析,在前人的研究結果上結合自我的理解,對牽連犯及其處罰原則進行進一步研究。

    (二)技術路線。

    第一步,通過對搜集的文獻資料的初步閱讀,了解了牽連犯的現狀、發展趨勢以及發展過程中出現的困境,完成了開題報告和寫作的提綱。

    第二步,通過對搜集的文獻資料的進一步閱讀,并結合司法實踐問題,完成論文的初稿。

    第三步,經過反復的修改,以及導師的指導,最終完成定稿。

    四、研究基礎(學生對文獻資料的收集、整理準備情況、參與學術研究情況、已發表論文情況)。

    首先,通過中國知網電子論文搜集了大量的相關論文以及電子期刊,同時還閱讀了張明楷教授《刑法學(第四版)》、周光權教授《刑法總論(第二版)》、曲新久教授《刑法學(第三版)》相關內容。

    其次,通過將搜集來得資料分析總結,歸納整理,加深自己對牽連犯相關理論的理解,從而為論文的寫作奠定了寫作基礎。

    五、研究計劃(對研究內容擬定的步驟、進程、時間安排等)。

    起訖日期

    1月搜集文獻資料,進行歸納總結,完成寫作提綱與開題報告。

    202月閱讀文獻資料,按照寫作提綱的框架,完成初稿。

    年3月經導師閱讀,結合導師指導意見,并搜索相關司法實踐資料,進一步完善論文。

    2016年4月經過導師的指導,進行了反復的修改,形成定稿。

    2016年5月按照學校相關規定,申請畢業論文答辯。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇四

    論文語種:中文。

    您的研究方向:法律類。

    是否有數據處理要求:否。

    您的國家:海口。

    您的學校背景:

    要求字數:1500開題報告。

    論文用途:本科畢業論文。

    是否需要盲審(博士或碩士生有這個需要):否。

    補充要求和說明:

    工傷保險相關法律問題研究。

    一、選題的目的和意義。

    隨著社會經濟的快速發展,我國工業化水平不斷提升,各種工傷事故頻發。工傷事故不僅嚴重威脅勞動者的.身心健康,對社會的整體安定以及經濟增長也造成了嚴重的負面影響。同時由于我國正處于市場經濟的轉軌時期,相關矛盾日益凸顯,工傷保險問題也更為突出。因此如何積極應對工傷事故風險已成為社會各界關注的熱點問題。

    二、有關理論的研究動態。

    三、提綱設計。

    四、寫作計劃。

    五、參考文獻。

    [1]果婧.中國農民工工傷保險模式研究[d].南開大學,.

    [2]陳磊.工傷保險制度法律研究[d].華中師范大學,.

    [3]顧欣欣.我國農民工工傷保險制度研究[d].山東財經大學,2011.

    [4]冷建輝.我國的工傷保險制度與司法實踐問題研究[d].大連海事大學,2011.

    [5]蘇文普.我國工傷認定法律制度研究——基于修改的《工傷保險條例》[d].河南大學,2011.

    [7]唐鳴,陳榮卓.農民工參加工傷保險亟待解決的幾個問題——兼析省級實施《工傷保險條例》辦法中的相關規定[j].華中師范大學學報(人文社會科學版),,45(6):2-9.

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇五

    研究目的。

    近年來,隨著城市建設的加快,流動人口大量增多。隨著人口流動所帶來的許多社會問題,尤其是流動人口子女受教育問題顯得尤為突出。本文在研究了眾多學者關于流動人口子女受教育權益法律保障的文獻的基礎上,首先對流動人口及受教育權的相關概念作了界定,并分析了我國流動人口子女受教育現狀,得出完善受教育權益保障迫在眉睫。其次,分析了我國在流動人口子女受教育權益法律保障的建設成就及法律保障存在的漏洞或不足。再次,根據問題結合原因并借鑒國外經驗對我國流動人口子女受教育權益法律保障提出建議。

    研究意義。

    我國的流動人口是2世紀8年代中葉出現的,是在改革開放的國家政策背景下產生的一種特有現象。流動人口尤其是流動民工群體是我國經濟、社會轉型時期必然出現的特殊群體,也是我國現代化過程中必然要面對的一個問題。本文主要從我國流動人口子女受教育權益保障現狀分析出發,探究目前造成流動人口子女受教育權益缺損的原因,有利于明確我國當前面臨的保障困境,探討解決流動人口子女受教育權益問題的`對策,促進受教育權益問題的解決。有助于保障流動人口子女受教育權益,實現教育和社會的公平,并對維護我國社會的安定團結及推動城市建設和發展起到一定作用。

    國內外研究動態。

    國內研究動態。

    隨著城市建設的加快,農民工大軍逐漸成為城市建設的主力,大批農民工涌入城市,農民工子女的受教育權問題越來越成為社會關注的熱點。以下是我國學者的主要觀點:

    陳信勇,藍鄧駿在《流動人口子女平等受教育權的應然與實然》一文指出當前流動人口子女權益缺損主要有幾點表現:1.入學條件遭受不公正對待。許多地區的流動人口子女入學需要很多證明才能申請就讀公辦學校。雖然國家已經取消借讀費,但是還有很多公辦學校巧立名目征收類似于借讀費的歧視性費用。2.難以平等享有教育資源。我國基礎教育財政性經費投入嚴重不足及教育資源地區分布不均造成流動人口子女與優質教育無緣。3.民工子女學校成為歧視源頭,并且遭遇義務教育根本價值強烈沖突。4.由于流動人口的工作、居住的流動性使得子女學習過程不穩定從而導致教育質量下降。

    李業春在《進城農民工子女受義務教育權法律保障機制研究》一文指出:1.輟學和超齡上學現象嚴重。2.多數流動人口子女只能就讀農民工子女簡易學校,學習條件特別簡陋。3.流動人口子女易產生不健康心理狀態,影響對社會的認知,很難產生對社會的認同。

    鹿文卿在《農民工隨遷子女受教育保障研究》一文認為受教育權有缺損體現在受教育待遇上的多個不平等。1.教育經費不足,根據國務院規定流動人口子女教育經費的供給以流入地政府為主,流入地政府的財政直接影響到受教育權的實現。2.教育及教學設施匱乏,多數農民工子弟學校辦學條件簡陋,師資力量缺乏并且存在安全隱患。3.參加教育及教學活動的不平等,流動人口子女容易受到老師和同學的歧視而無法正常參加某些教學活動。

    顧益民,張慧潔在《行政法語境下的流動人口受教育權保障》中通過行政法視野分析認為造成受教育權益缺損原因有:1.縣市等基層行政單位所承擔的教育財政壓力和行政責任與其政治經濟和法律地位不成比例,負擔沉重。2.缺乏有限的行政監督行為和系統性的行政責任追究機制。教育行政責任人往往是基層縣市級的教育管理者,責任追究中裁量空間過寬。

    鄔雪紅,姜國平在《論我國流動兒童受義務教育權的司法保護》中詳細分析了司法保護的諸多缺陷影響流動人口子女受教育權益問題的解決。1.憲法不能進入普通司法程序作為法院判案的依據,不能通過憲法予以救濟。2.尚未建立憲法訴訟制度,有時只能通過民事訴訟的替代方式對受教育權予以保障。我國民事法律中沒有對受教育權予以明確規定,民法理論上也沒有關于受教育權的概念。3.受教育權也很難通過行政訴訟救濟。行政訴訟的受案范圍限于侵犯公民人身權和財產權的行政行為,侵犯公民受教育權的行政行為不屬于行政訴訟受案范圍,而且只有當行政主體的具體行政行為侵犯了特定相對人的受教育權時,行政相對人方可提起行政訴訟。

    鄭風,李娜在《論流動人口子女受教育權法律保障的完善》中分析了法律保障的不足,認為:1.我國對公民受教育權實現的程序性規定較少。2.法律體系存在內在矛盾并且與現實制度的不配套使受教育權利得不到實現。3.在教育法體系中,有關保障受教育權的部分比較單薄,對侵犯受教育權所負責任主體、法律責任、法律救濟途徑的規定還比較模糊。

    顧倩在《論農民工子女受教育權的保障》中認為需要擴展法律保障范圍以及完善司法救濟制度。1.修改部分法規如《流動兒童少年就學暫行辦法》并制定一部切實保護農民工子女受教育權的《農民工子女受教育法》。2.增加行政訴訟救濟途徑并確立民事訴訟賠償制度,當農民工子女平等受教育權受到除行政機關和公立學校以外的平等民事主體侵犯時,應當追究侵權者的民事責任,認為應該建立憲法訴訟保障制度。

    李業春在《進城農民工子女受教育權法律保障機制研究》一文認為應該改革現行戶籍管理制度。制定《義務教育經費法》,保證教育經費的合理、足額的投入與使用。制定一部切實保護農民工子女受義務教育權的《農民工子女教育法》并完善《義務教育法》。

    鹿文卿在《農民工隨遷子女受教育保障研究》一文提出可以可以采用公益訴訟的救濟方式,公民、社會團體及國家機關都可以作為原告,以行政不作為為訴因,以侵犯受教育權的主體為被告向法院提出訴訟請求。流動人口子女作為一個社會階層,屬于弱勢群體,當個人訴求利益遇到困難時,國家應當提供一種公益訴訟以實現他們的訴求,維護他們的權利。

    陳思琦在《農民工子女受教育權探析》中提出應該加強教育法規的可操作性并且制定《教育經費法》規范教育財政投入。增加中央財政對教育經費的總體投入及對義務教育的投入,完善各種教育經費監督機制,明確違反教育經費法的法律責任。逐步擴大對行政訴訟法中作為保護范圍的合法權益的解釋,放寬行政訴訟的受案范圍。

    國外研究動態。

    年英國政府頒布了《1944年教育法案》,明令廢除學校教育中的雙軌制,確立人人享有最低限度的平等受教育福利權。2世紀6年代以來,教育平等的立法理念得到進一步的重視。1967年的《兒童和他們的小學》強調政府更加關注教育機會和社會協調,減少社會階層之間的屏障,通過國家干預,突破因社會經濟障礙而陷入貧困的兒童無法擺脫困境的惡性循環,對于那些處于教育優先區的貧困與處境不利兒童給予額外的教育資源。20世紀90年代以來,英國政府制定了一系列新的教育政策,推進教育民主化,確保不會有人因貧窮等問題而喪失接受包括高等教育在內的受教育權,年頒布的《兒童法案》,采用法律的形式保障兒童權利,包括衛生權利和平等受教育權等。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇六

    自改革開放以來,我國經濟發展的指導思想始終是“效率優先,兼顧公平”,經過整整三十年的發展,我國經濟發展取得了舉世矚目的成就?!暗案狻币呀涀龃?,人們對蛋糕的分配問題越來越關注,黨的十x大要求經濟發展從“又快又好”向“又好又快”轉變。經濟發展方向的這種轉變是必然的趨勢,任何一個國家在經濟發展到一定程度后都會尋求這種轉變,但對于一個被“不患貧而患不均”傳統思想影響著的民族,一個從大鍋飯歷史中走出的國家而言,這種轉變卻隱藏著極度的危險,為了追求公平而忽視效率,面臨著平均主義思想重新回到我們的生活的潛在危險。

    我國正在努力完善社會保障制度,社會福利事業不斷發展,同時財政支出也在逐年擴大,國際上的對外援助不斷加強,財政壓力較大,經濟發展如果不能滿足財政需要,那么會影響到稅法的穩定性。稅法的稅率增長是有著滯后性和謹慎性,如果沒有效率作保障,為了滿足日益增長的財政支出,又會不自覺的陷入“黃宗羲定律”當中。

    稅法有著很強的行政性。體制改革在我國穩步推進,政府職能正在發生變化,政府向著服務型政府轉變。服務型的政府是一個有著高效率的政府,稅法效率的深層次研究必將推進稅收體制效率的提高,從而為整個社會的體制改革起到借鑒作用。

    在這樣的環境下研究稅法的效率原則有著如下意義:

    第一、效率是法律所追求的基本價值,對于經濟法而言尤為重要。效率也是任何制度存在的基本前提,也是社會改革的目標。沒有效率的制度是無法持久存在并發揮其本身作用于價值。

    第二、近些年來我國“經濟實力顯著增強,同時生產力水平總體上還不高,自主創新能力還不強,長期形成的'結構性矛盾和粗放型增長方式未根本轉變”,如何使中國經濟又好又快發展,稅法效率原則有著不可替代的作用。

    第三、稅法效率原則從宏觀上講可以優化稅收制度結構和產業結構,以最小的成本獲取最大的稅收收入。從微觀上講對于企業而言,可以促進企業自身改革,在優勝劣汰的競爭機制下,不斷向著經濟效益最大化的目標前進。

    最后、稅法效率原則可以提升稅收行政部門的行政效率,稅法效率的深層次研究必將推進稅收體制效率的提高,從而為整個社會的體制改革實踐提供理論基礎。

    二、選題的基本情況。

    稅法效率原則在我國所有稅法教科書中都有論述,也都基本認同稅法效率原則包括兩個基本內容。一個方面是經濟效率,另一個方面是行政效率。主要的爭議焦點主要集中在以下幾個認識上:

    第一是對效率一詞的基本內涵有不同的認識。

    第二是對效率與公平關系問題存在分歧。

    第三是基于對以上兩問題的不同看法而采取的不同措施。

    以上三個問題也就是本文主要闡述的焦點,本文將通過對效率原則內涵的重新認識,在公平與效率兩極之間找到一個結合點,進而為實現稅收效率原則的實現給出相應措施。

    三、論文提綱。

    〈一〉、引語:介紹研究稅收效率原則的意義。

    〈二〉、稅收效率原則的發展歷史。

    (一)介紹中國古代社會的重要稅收改革,得出改革的兩種類型。一種類型是通過對經濟制度的改革增加財政收入。比如:商鞅變法,王安石變法等。一種類型是通過對行政機構的改革增加財政收入。比如:張居正改革,郭炎改革等。總結稅法效率原則的基本內容。

    (二)介紹威廉·配第,攸士第,亞當·斯密,薩伊,瓦格納,凱恩斯等人關于稅法效率原則的最初理論,仍然集中在經濟效率和行政效率兩個方面。

    〈三〉闡述稅法效率原則的正確內涵。

    介紹法律原則的含義。

    (一)狹義的效率認識。這種效率只注重結果,認為只需要將蛋糕做大就可以,忽略成本問題。

    (二)廣義的效率認識。這種效率不但強調結果,而且注重成本問題,把利益的最終分配也納入到效率的內涵當中。

    (三)正確介定效率原則的含義,詳細介紹效率原則內容。

    〈四〉效率與公平原則關系問題論述。

    (一)西方國家強調效率原則,兼顧公平的介紹。

    (二)當前中國從“效率優先,兼顧公平”向“又好又快”發展情況介紹。

    (三)效率與公平矛盾消除的兩種方法。1、效率的最大化吸收公平,公平的真正價值在于效率最大化。2、劃分歷史階段的方法,在經濟發展起步階段強調效率,在經濟充分發展階段注重公平。

    〈五〉實現稅法效率原則的思路及措施。

    (一)以經濟制度維度思考。強調經濟制度結構,稅收制度結構的優化,從而保證稅法經濟效率的實現。

    (二)以體制改革維度思考。強調行政體制現代化,稅收手段信息化,稅收程序簡便化,從而保證行政效率的實現。

    〈六〉結語。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇七

    作 者:

    年 級:

    專業方向:經濟法

    指導教師:

    論文類型:專題研究

    第一、選題的目的`和意義

    選題:商業銀行委托貸款業務法律問題研究

    委托貸款是指由委托人提供資金,由貸款人(即受托人)根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放、監督使用并協助收回的貸款。貸款人(即受托人)只收取手續費,不承擔貸款風險。委托貸款由于涉及委托人、貸款人與借款人等多方當事人和委托、借貸、擔保等多種法律關系,基于其關系的復雜性,理解并研究其中的各種法律關系,對正確處理當事人之間的糾紛、依法保護社會資金和金融機構的資金都具有非常重要的意義。

    本文擬從委托貸款分類、法律特征、法律關系的性質等基礎理論入手,結合我國商業銀行委托貸款業務的現狀以及存在的問題,從法律制度、商業銀行、監管部門這三方面提出了一點建議,以完善委托貸款法律制度。

    第二、本選題所涉及的法律規定綜述

    根據查閱到的相關法律規定可看出,對委托貸款業務管理沒有專門的法律規定,現行的主要依據是《貸款通則》的有關委托貸款的規定,但《貸款通則》的相關規定過于原則性,并不具有很強的操作性,特別是對于新發展起來的業務比如集合委托貸款很難實施有效的管理;我國關于委托貸款糾紛的處理依據散見于一些部門規章或司法解釋,法律層次較低,增加了金融機構辦理委托貸款業務的風險。

    第三、選題在國內外研究的現狀及你個人擬形成的新見解

    根據筆者所搜集和整理的資料,涉及委托貸款的文章大多只是從某一方面對委托貸款進行理論上的闡述,朱克鵬《關于商業銀行委托貸款業務中的若干法律問題》一文中,對委托貸款的法律關系進行了分析,并指出了商業銀行開展委托貸款業務應注意的法律問題;仇京榮先生主要是從委托貸款合同的角度來闡述委托貸款各當事人的權利與義務,以及當事人的訴訟地位;劉凌燕《淺析商業銀行企業委托貸款風險》一文中從資金來源、資金用途、法律關系、商業銀行等各個角度探討了商業銀行開展委托貸款業務的問題與風險,并從監管部門、商業銀行、法律層面提出來相應的對策;張學文在《委托貸款及其法律責任探究》一文中主要探討了委托貸款的法律責任承擔問題,他認為應該依委托合同的一般原理并以違約損害的過錯歸責原則為基礎來確定委托貸款各方的責任。很少有文章對委托貸款進行細致全面的研究。

    本文擬形成的新見解為建議從法律層面明確委托貸款業務的法律性質是一種間接代理關系,所謂間接代理,是以自己的名義,為他人利益而為法律行為,使該法律行為的后果先對自己發生,再轉移于他人的行為。委托貸款行為完全符合間接代理的法律特征,明確委托貸款行為的性質,對于正確處理委托貸款糾紛意義是重大的。

    第四、論文的結構、基本框架、主要論點、論據和研究方法等

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇八

    (一)國內外研究動態。

    1、國外刑法理論界對“共同過失犯罪是否成立”得出了肯定與否定兩種結論。同時,亦有學者主張限定的肯定說。

    (1)肯定說認為犯罪是行為人主觀惡性的表現,而共同犯罪的“共同”正是共同惡性的體現,而共同犯罪的行為不過是實現共同犯罪人主觀惡性的東西。

    (2)否定說主張,共同犯罪是兩個以上有刑事責任能力的人共同參與實施一個犯罪。

    (3)限定的肯定說則認為,一般不成立共同過失犯罪,但當各共同行為人負有法律規定的共同注意義務并共同違反了該義務時,就應當肯定過失的共同正犯。

    誠然,德、日、前蘇聯刑法學者主張共同過失犯罪論的日趨增多,但在德、日、俄等國占通說地位的還是共同過失犯罪的否定說。

    2、國內理論層面,我國學者從刑法的規定出發大都對共同過失犯罪持否定態度,認為,“法律之所以規定共同犯罪,是因為各共同犯罪人在共同犯罪故意的范圍內互相利用各人的行為而共同實行犯罪。”亦有學者從立法與司法實踐的實際需要出發,對共同過失犯罪持肯定態度。我國刑法已經承認了共同過失犯罪這一概念,刑法第25條第2款關于“二人以上共同過失犯罪……”規定就是一個證明。只不過,我國刑法對共同過失犯罪人不以傳統的共同犯罪論處罷了。

    (二)選題的依據。

    1、在我國依法治國的背景下,我國倡導構建中國特色社會主義法律體系,我國的共同犯罪理論體系并不完善,所以要把共同過失犯罪引入我國法律。

    2、我國有些學者從刑法的規定出發大都對共同過失犯罪持否定態度;亦有學者從立法與司法實踐的實際需要出發,對共同過失犯罪持肯定態度。是否應該認定共同過失犯罪在學術上有很大爭議。

    3、有相當部分案件(共同實施過失行為,但不能證明死亡結果由誰的行為造成,如腳手架上扔圓木案)只有在共同過失犯罪的理論下才能得到妥善的判決;同時,肯定共同過失犯罪,追究其共同過失犯罪的責任,這對于遏制過失犯罪是相當有利的。

    (三)選題的意義。

    1、當前我國提倡科學發展觀,要求我們要用發展的眼光看問題,隨著經濟和社會的發展,刑事犯罪的種類呈現多樣化的趨勢,有的刑法理論已經不能滿足定罪量刑的需要。因此,研究共同過失犯罪有深遠的政治意義。

    2、從立法方面講,我國的立法否認了共同過失犯罪,使得實際生活中許多的犯罪得不到應有的懲罰,這不利于我國法律體系的建立。研究共同過失犯罪有助于中國特色社會主義法律體系的完善。

    3、從司法層面講,我國刑事司法實踐中對共同過失犯罪的不同罪犯的量刑常常大相徑庭,這與我國的適用刑法人人平等原則是相違背的。對共同過失犯罪的研究可以為司法實踐提供相應的指導。

    二、研究的基本內容,擬解決的主要問題。

    研究的基本內容:

    (一)共同過失犯罪的概述。

    1、共同過失犯罪的概念。

    2、共同過失犯罪的理論依據。

    3、共同過失犯罪的意義。

    (二)共同過失犯罪的構成要件。

    1、主體要件:二人以上,且具有刑事責任能力。

    2、主觀要件:違反了共同注意義務的共同過失。

    (1)共同注意義務的來源。

    (2)共同注意義務的內容。

    (3)共同注意能力的判斷。

    3、客體要件:刑法所保護的社會關系。

    4、客觀要件:數個行為人實施了違反了共同注意義務的共同行為,導致危害結果的發生。

    (三)共同過失犯罪的刑事責任。

    1、共同過失犯罪的處罰原則。

    2、共同過失犯罪刑罰的具體裁量。

    擬解決的主要問題:

    本文解決的主要問題是中外刑法理論界長期爭論不休的共同過失犯罪問題,對于共同過失行為能否成立共同犯罪則是該問題的核心所在,因為其是否構成共同犯罪,也就確定了我國應怎樣對共同過失犯罪定罪量刑的問題,使這一理論更好的為我國刑法服務。

    三、研究步驟、方法及措施。

    (一)步驟。

    1、確定選題方向。共同過失犯罪對于豐富和完善我國的刑法體系有著重要的指導意義。

    2、大量查找搜集資料。充分利用周圍的資源,對圖書館相關書籍和網上。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇九

    1、國外刑法理論界對“共同過失犯罪是否成立”得出了肯定與否定兩種結論。同時,亦有學者主張限定的肯定說。

    (1)肯定說認為犯罪是行為人主觀惡性的表現,而共同犯罪的“共同”正是共同惡性的體現,而共同犯罪的行為不過是實現共同犯罪人主觀惡性的東西。

    (2)否定說主張,共同犯罪是兩個以上有刑事責任能力的人共同參與實施一個犯罪。

    (3)限定的肯定說則認為,一般不成立共同過失犯罪,但當各共同行為人負有法律規定的共同注意義務并共同違反了該義務時,就應當肯定過失的共同正犯。

    誠然,德、日、前蘇聯刑法學者主張共同過失犯罪論的日趨增多,但在德、日、俄等國占通說地位的還是共同過失犯罪的否定說。

    2、國內理論層面,我國學者從刑法的規定出發大都對共同過失犯罪持否定態度,認為,“法律之所以規定共同犯罪,是因為各共同犯罪人在共同犯罪故意的范圍內互相利用各人的行為而共同實行犯罪?!币嘤袑W者從立法與司法實踐的實際需要出發,對共同過失犯罪持肯定態度。我國刑法已經承認了共同過失犯罪這一概念,刑法第25條第2款關于“二人以上共同過失犯罪……”規定就是一個證明。只不過,我國刑法對共同過失犯罪人不以傳統的共同犯罪論處罷了。

    (二)選題的依據。

    1、在我國依法治國的背景下,我國倡導構建中國特色社會主義法律體系,我國的共同犯罪理論體系并不完善,所以要把共同過失犯罪引入我國法律。

    2、我國有些學者從刑法的規定出發大都對共同過失犯罪持否定態度;亦有學者從立法與司法實踐的實際需要出發,對共同過失犯罪持肯定態度。是否應該認定共同過失犯罪在學術上有很大爭議。

    3、有相當部分案件(共同實施過失行為,但不能證明死亡結果由誰的行為造成,如腳手架上扔圓木案)只有在共同過失犯罪的理論下才能得到妥善的判決;同時,肯定共同過失犯罪,追究其共同過失犯罪的責任,這對于遏制過失犯罪是相當有利的。

    (三)選題的意義。

    1、當前我國提倡科學發展觀,要求我們要用發展的眼光看問題,隨著經濟和社會的發展,刑事犯罪的種類呈現多樣化的趨勢,有的刑法理論已經不能滿足定罪量刑的需要。因此,研究共同過失犯罪有深遠的政治意義。

    2、從立法方面講,我國的立法否認了共同過失犯罪,使得實際生活中許多的犯罪得不到應有的懲罰,這不利于我國法律體系的建立。研究共同過失犯罪有助于中國特色社會主義法律體系的完善。

    3、從司法層面講,我國刑事司法實踐中對共同過失犯罪的不同罪犯的量刑常常大相徑庭,這與我國的適用刑法人人平等原則是相違背的。對共同過失犯罪的研究可以為司法實踐提供相應的指導。

    研究的基本內容:

    (一)共同過失犯罪的概述。

    1、共同過失犯罪的概念。

    2、共同過失犯罪的理論依據。

    3、共同過失犯罪的意義。

    (二)共同過失犯罪的構成要件。

    1、主體要件:二人以上,且具有刑事責任能力。

    2、主觀要件:違反了共同注意義務的共同過失。

    (1)共同注意義務的來源。

    (2)共同注意義務的內容。

    (3)共同注意能力的判斷。

    3、客體要件:刑法所保護的社會關系。

    4、客觀要件:數個行為人實施了違反了共同注意義務的共同行為,導致危害結果的發生。

    (三)共同過失犯罪的刑事責任。

    1、共同過失犯罪的處罰原則。

    2、共同過失犯罪刑罰的具體裁量。

    擬解決的主要問題:

    本文解決的主要問題是中外刑法理論界長期爭論不休的共同過失犯罪問題,對于共同過失行為能否成立共同犯罪則是該問題的核心所在,因為其是否構成共同犯罪,也就確定了我國應怎樣對共同過失犯罪定罪量刑的問題,使這一理論更好的為我國刑法服務。

    (一)步驟。

    1、確定選題方向。共同過失犯罪對于豐富和完善我國的刑法體系有著重要的指導意義。

    2、大量查找搜集資料。充分利用周圍的資源,對圖書館相關書籍和網上。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇十

    本課題研究的現狀、意義,擬研究的主要問題、重點和難點,研究方法和步驟、預期結果:

    隨著我國刑事證據立法活動的展開,證據規則的建構以及完善問題已經受到我國證據法學研究的普遍關注,早在90年代初,在論及我國證據立法和理論研究中存在問題時,有學者就已經指出,“對國外證據的一些重要成果,沒有引起足夠的重視,在我國的教科書中,僅進行批判性介紹,沒有充分認識到這些證據規則對司法實踐有和指導意義”并在完善我國證據制度中明確提出,“完善我國證據制度的方向在于。將一些司法實踐經驗,在應用證據方面行之有效的帶有規律性的重要經驗,上升為證據規則,用來規范刑事訴訟中的證明活動。目前我國在具有控辯對抗特性的訴訟中,沒有相應的證據規則,就難以保證訴訟效率和對案件事實的真實回復,作者繼而具體和分析了國外對抗制程序中的證據規則,在此基礎上,根據我國新刑訴制度的特點,按照合理,合法,適宜三原則要求,提出了我國新的刑訴程序和證據制度中的證據規則體系。

    論文主要內容(提綱):

    一、證據規則的語義界定。

    二、我國刑事證據規則的現狀及完善。

    三、國外刑事訴訟的主要證據規則。

    四、確立我國刑事證據規則。

    五、研究和建立證據規則的必要性及意義。

    六、結論。

    進度安排:

    一、第1-3周(3月5日——3月25日)撰寫選題報告。

    二、第4——6周(3月26日——4月13日)撰寫開題報告。

    三、第7——10周(4月14日——5月11日)論文初稿寫作。

    四、第11——13周(5月12日——6月2日)修改初稿,完成二稿。

    五、第14——15周(6月3日——6月16日),論文答辯。

    參考資料:

    [1]筆者曾提出如果實行控辯舉證制度,應從技術上向當事人主義學習。詳見《特色與問題——關于刑事庭審方式的對話》,《現代法學》1996年第4期。

    [2]見林頓編著《世紀審判》,吉林人民出版社1996年6月出版,第99頁。

    [3](美)喬恩·r·華爾茲著:《刑事證據大全》,何家弘譯,公安大學出版社1993年3月出版第64頁。

    [4]見《美國聯邦刑事訴訟規則和證據規則》第1001條至1004條,卞建林譯,中國政法大學出版社1996年2月中文版,第130頁。

    [5](美)喬恩·r·華爾茲著:《刑事證據大全》,何家弘譯,公安大學出版社1993年3月出版第66頁。

    [6]見作者:劉婭琳李泉《刑事證據規則研究》,中國人民出版社20xx年12月1日第147頁。

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    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇十一

    全球經濟一體化的進程中,國際經濟交往急劇增加,仲裁因其靈活、快捷、經濟、保密以及國際性等優點倍受商人們的青睞,仲裁在解決經濟貿易糾紛中的地位日趨重要。仲裁通常用于解決爭議,即由雙方當事人將其爭議交付第三者(即仲裁員)居中評斷是非,并做出對雙方當事人均具有拘束力的裁決。

    仲裁的質量主要取決于仲裁員,仲裁員關系到仲裁制度的生死存亡。所謂的仲裁員,是指接受當事人技權,在法律和仲裁規則許可的范圍內以其專業知識、經驗和判斷力獨立、公正地審理案件,其裁決可以依法執行的人。所以,“在某種意義上,仲裁員是仲裁吸引力之所在,是活的仲裁法,是仲裁的水源”。仲裁員在仲裁過程中的某些不正當行為或過失,必然會影響到公正裁決,使當事人遭受不必要且無法預期的損失。在此基礎上,為了避免仲裁員濫用生殺大權,是否應對仲裁員的權利作出一定的限制,從而避免損失的產生,以及對于仲裁員在仲裁過程中給當事人已經造成損失的故意或過失等不正當行為如何承擔責任的問題便浮出水面。世界各國規定了仲裁員回避及中止、更換制度,從而盡可能避免損失的發生。但對業己產生損失后,仲裁員是否應當承擔責任,各國在仲裁立法和司法實踐、仲裁實務以及仲裁法學理論上尚無定論,一直存在著很大的分歧和差異。

    這主要是因為存在立法理念的沖突,即一方面存在給仲裁員施加一定責任的必要性,從而使其不致故意或不加注意地亂用職權;另一方面存在使仲裁員能夠妥善履行職責,同時不必擔心受到不正當干擾和不法攻擊的必要性。許多國內外法律專家、學者、律師和仲裁實踐者在看到仲裁員的地位和作用的同時,也意識到了仲裁員的法律責任問題。仲裁中,仲裁員不履行其所承擔的民事義務或侵犯他人的合法權益時,是否要承擔民事責任,甚至刑事責任?若是,又要承擔怎樣的法律責任?因我國法律尤其是在民事責任方面并無完善的規定,本文通過研究期望為建立和完善中國有關仲裁員法律責任的法律制度,促進我國仲裁事業的健康發展提出建議。

    雖然仲裁被認為是仲裁當事人合意的產物,作為主要參與者,仲裁員在仲裁中的地位和作用同樣至關重要。尤其是作為具體行使裁決權的主體,仲裁員在仲裁過程中的權利義務,據此承擔的責任以及針對這些責任而享有的豁免一直是研究的重點。其中,基于仲裁員與仲裁當事人之間的法律關系而確定仲裁員在仲裁中的法律地位是仲裁員貴任制度的起點;仲裁員在仲裁中承擔的責任以及針對這些責任的豁免則是仲裁員責任制度的終點。

    本文首先對作為仲裁員責任制度起點的仲裁員法律地位問題,特別是仲裁員與仲裁當事人之間的法律關系進行了研究,并從中歸納出仲裁員法律地位的模型作為仲裁員責任制度的法理依據;之后對仲裁員責任制度現有的理論與實踐進行了研究,并從中歸納出仲裁員責任制度模型。在此基礎上,本文對我國現有的仲裁員法律地位和仲裁員責任制度的理論與實踐分別進行了研究,在運用之前構建的模型對我國現狀予以解釋的同時,對包括豁免和保險在內的我國仲裁員責任制度的構建提出了建議。全文共分六章,共計約10萬字。

    第一章對本文的研究意義和研究方法進行了闡述,并對現有的研究成果進行了綜述。本文的研究意義在于厘清仲裁員法律地位,并為我國構建仲裁員責任制度提供建議;研究方法主要是定性研究方法和比較研究方法。根據文獻綜述,對于仲裁員責任制度問題的研究,國內外學者雖然較為關注,但對仲裁員、仲裁當事人和仲裁機構之間的法律關系仍然存在較大爭議,對仲裁員的責任問題及其豁免也沒有形成統一的認識。

    第二章從仲裁的最簡單形式臨時仲裁入手,以比較研究和定性研究的方法分析仲裁員的法律地位。

    本文首先研究了作為普通法系代表的英國,對英國法下與梳理仲裁員與仲裁當事人之間法律關系有關的理論和立法、司法實踐進行了研究。在英國法普遍認為仲裁員與仲裁當事人之間存在合同關系的甜提下,主要研究了英國債法(特別是合同法)、代理法和仲裁法,并研究了仲裁員和仲裁當事人在仲裁中不履行各自義務時對方的救濟途徑。

    本文其次研究了作為大陸法系代表的德國,同樣對德國法下與梳理仲裁員與仲裁當事人之間法律關系有關的理論和立法、司法實踐進行了研究。在德國法承認仲裁員與仲裁當事人之間形成“仲裁員合同”的前提下,主要研究了德國債法(特別是合同法)、代理法和仲裁法,并研究了仲裁員和仲裁當事人在仲裁中不履行各自義務時對方的救濟途徑。

    以仲裁的最簡單形式臨時仲裁為例,通過對仲裁員與仲裁當事人在仲裁中的利益訴求的梳理,本文認為,在仲裁中,“合法、有效的仲裁”和“恰當的經濟利益”是仲裁員與仲裁當事人基本的利益訴求,也是仲裁中的基本價值判斷?;谶@兩項基本利益訴求,仲裁員與仲裁當事人之間的法律關系具有復合性,構成身份一合同模型,即既存在以作出裁決為標的的身份法律關系,又存在以提供仲裁服務為標的的服務合同關系。

    由仲裁協議依法觸發的仲裁權源自國家司法權的讓渡并對應于國家司法權,由裁決權與裁決權以外的部分組成。前者指仲裁員對案件作出裁判的權力,與司法權中的判決權對應;后者指仲裁員在案件中所作的除了裁決以外的行為,包括在仲裁過程中閱讀仲裁當事人提交的法律文件、組織仲裁審理和質證、就裁決結果制作仲裁裁決書等,并為此獲得報酬,與法官在審理案件時所作行為,并以該行為的公共服務性質為依據向納稅人收取報酬對應。時者的核心是對爭議作出裁判的權力,即經仲裁當事人通過仲裁協議和指定程序依法分配并最終為伸裁員所行使的裁決權;后者則涉及仲裁中除裁決以外的所有仲裁服務,由作為一方當事人的仲裁員和作為另一方當事人的雙方仲裁當事人合意而成。

    第三章將仲裁員的責任區分為紀律責任、民事責任和刑事責任,并對這三種貴任一一進行了研究。在最具爭議的仲裁員民事責任方面,本文對其進行了比較研究包括歷史的縱向比較、國別的橫向比較以及將仲裁員責任與法官責任進行比較。

    通過歷史的縱向比較,本文認為仲裁員在仲裁中的道德責任不斷減弱,而法律責任逐步增加。通過國別的橫向比較,本文認為,傳統的三種仲裁員責任理論中,絕對豁免與無限責任兩個極端的理論已經被淘汰,有限責任豁免論得到了廣泛的認可與應用。通過與法官責任的比較,本文認為,仲裁員與法官的職業共性來自于他們共同的職業原型“行使裁判職責者”(adjudicator),兩者承襲了該原型的本質成為他們各自職業的本質屬性。同時,仲裁員與法官的個性區別主要因為他們不同的執業體系,在保留其作為共性的職業屬性之外,在應用中加入了所在體系的實際要求,形成了各自的責任體系。

    在第二章關于基本利益訴求和身份一合同模型的論證的基礎上,本文對仲裁員民事責任構建了如下模型,即仲裁員行使裁決權的行為應當享受民事責任的豁免,履行仲裁服務合同應當依據合同承擔責任,但在意思自治原則下,可以由仲裁員與仲裁當事人約定排除上述責任,或者由法律在必要的情況下規定上述責任的豁免。

    第四章對我國仲裁員現行的仲裁員責任制度進行了闡述和分析,認為仲裁員紀律責任的規范和實踐較為成熟;刑事責任方面的規定存在諸多問題。在理論爭議最大的民事責任方面,法律規范和仲裁實踐幾乎空白。本文認為,上述現象的產生既有認識方面的原因也有體制方面的原因,因此建議一方面應當統一認識,另一方面需要在仲裁機構運行方式上作出改進,使仲裁員與仲裁當事人之間直接形成法律關系,使仲裁員在履行仲裁員職責時受到真正具有法律依據的督促,從而與仲裁當事人合作實現“合法、有效的仲裁”和“恰當的經濟利益”這兩個仲裁中的基本利益訴求。

    第五章首先厘清了我國現行只承認機構仲裁的法律環境下仲裁員、仲裁當事人及仲裁機構之間的法律關系,進而分析了之前構建的仲裁員與仲裁當事人之間法律關系和仲裁員責任制度模型在我國現行法律環境下的適應性,并據此建議完善仲裁員的紀律責任,重構仲裁員的刑事責任,并依據仲裁員與仲裁當事人之間法律關系的雙重屬性設計仲裁員民事責任及其豁免制度。最后,考慮到一旦仲裁需要向仲裁當事人承擔民事責任,其執業風險立即凸顯,因此建議建立仲裁員貴任保險制度,從而為仲裁員執業提供保障,也使仲裁員民事責任制度得以落實。

    第六章對全文進行總結。

    首先,本文對仲裁員與仲裁當事人在仲裁中的基本利益訴求進行了定性分析,認為“合法、有效的仲裁”和“恰當的經濟利益”構成了二者在仲裁中的基本利益訴求,也是構建二者法律關系和前者責任制度模型中必須滿足的條件。

    其次,本文對仲裁員與仲裁當事人之間法律關系進行了定性分析,認為該等法律關系的性質存在雙重性,即既具有以仲裁員的裁判者身份為基礎的身份法律關系,又具有以仲裁員與仲裁當事人之間合意為基礎的合同法律關系。

    最后,根據上述定性,本文對仲裁員責任制度及其豁免進行了定性分析,認為仲裁員承擔紀律責任、民事責任和刑事責任。在民事責任的豁免方面,仲裁員就行使裁決權享受的豁免是法定豁免,就履行仲裁服務合同享受的豁免是約定豁免,但也不排除由立法特別規定而形成的法定豁免。

    本文對仲裁員與仲裁當事人之間的法律關系和仲裁員的責任制度及其免責采取了比較研究的方法。

    通過對仲裁員與仲裁當事人之間的法律關系進行國別比較研究,本文分析了作為普通法系代表的英國和作為大陸法系代表的德國對上述問題的理論與實踐,從而歸納出適用于仲裁員與仲裁當事人之間法律關系的恰當的模型。

    通過對仲裁員責任制度及其免責的歷史比較研究、國別比較研究以及與法官責任制及其免責的比較研究,本文分析了仲裁員承擔責任的歷史沿革和法律依據,并在本文釆取的仲裁員與仲裁當事人之間法律關系的模型上提出了仲裁員責任制度的模型。

    第一章導言。

    一、研究意義。

    二、文獻綜述。

    三、研究方法。

    第二章仲裁員責任制度的法理基礎——仲裁員與仲裁當事人法律關系比較研究。

    第一節本章概要。

    第二節英國。

    一、背景簡介。

    二、研究仲裁員、仲裁當事人及仲哉機構法律關系的路徑。

    三、英國債法綜述。

    四、英國法下的相關立法與司法實踐。

    五、小結。

    第三節德國。

    一、背景簡介。

    二、研究仲裁員、仲裁當事人及仲裁機構法律關系的路徑。

    三、德國債法綜述。

    四、德國法下的相關立法與司法實踐。

    五、小結。

    第四節仲裁員與仲裁當事人關系模型的困境及其解決。

    一、仲裁員與仲裁當事人關系模型的價值選擇。

    二、仲裁員與仲裁當事人關系模型的合同迷局。

    三、仲裁員與仲裁當事人關系模型的路徑選擇。

    四、仲裁員與仲裁庭的關系。

    五、小結。

    第五節小結。

    第三章仲裁員責任制度的立法與司法實踐——仲裁員責任及其豁免。

    比較研究。

    第一節本章概要。

    第二節仲裁員民事責任及其豁免比較研究。

    一、仲哉員w任的縱向比較。

    二、仲裁員貴任豁免的橫向比較。

    三、仲哉員民事貴任與法官民事責任的比較。

    第三節身份一合同模型下仲裁員民事責任及其豁免制度的構建。

    第四節小結。

    第四章我國仲裁員責任制度的反思——兼及枉法裁決罪之批判。

    第一節本章概要。

    第二節我國現行仲裁員責任制度。

    第三節我國仲裁員責任制度反思——枉法裁決罪之批判。

    一、枉法裁決罪的積極意義。

    二、對枉法裁決罪內容的置疑。

    三、對枉法裁決罪影響的置疑。

    第四節我國仲裁員責任制度再反思。

    一、我國仲裁員責任制度現狀的原因分析。

    二、我國仲裁員責任制度現狀的利弊分析。

    第五節小結。

    第五章我國仲裁員責任制度的設計一兼及仲裁員責任保險制度。

    第一節本章概要。

    第二節機構仲裁語境下我國仲裁員的法律地位及責任制度設計。

    一、商事仲裁相關法律關系的法理分析。

    二、我國商事仲裁相關法律關系與法律環境協調性分析。

    第三節仲裁員責任制度及其豁免。

    一、仲裁員責任制度。

    二、仲裁機構責任制度。

    第四節仲裁員職業責任保險制度。

    一、對商事仲裁員實行職業責任保險的制度思考。

    二、對商事仲裁員實行職業責任保險的方式選擇。

    三、對商事仲裁員實行職業貴任保險的現實困境。

    四、小結。

    第五節小結。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇十二

    1、研究目的。

    近年來,隨著城市建設的加快,流動人口大量增多。隨著人口流動所帶來的許多社會問題,尤其是流動人口子女受教育問題顯得尤為突出。本文在研究了眾多學者關于流動人口子女受教育權益法律保障的文獻的基礎上,首先對流動人口及受教育權的相關概念作了界定,并分析了我國流動人口子女受教育現狀,得出完善受教育權益保障迫在眉睫。其次,分析了我國在流動人口子女受教育權益法律保障的建設成就及法律保障存在的漏洞或不足。再次,根據問題結合原因并借鑒國外經驗對我國流動人口子女受教育權益法律保障提出建議。

    2、研究意義。

    我國的流動人口是20世紀80年代中葉出現的,是在改革開放的國家政策背景下產生的一種特有現象。流動人口尤其是流動民工群體是我國經濟、社會轉型時期必然出現的特殊群體,也是我國現代化過程中必然要面對的一個問題。本文主要從我國流動人口子女受教育權益保障現狀分析出發,探究目前造成流動人口子女受教育權益缺損的原因,有利于明確我國當前面臨的保障困境,探討解決流動人口子女受教育權益問題的對策,促進受教育權益問題的解決。有助于保障流動人口子女受教育權益,實現教育和社會的公平,并對維護我國社會的安定團結及推動城市建設和發展起到一定作用。

    (二)國內外研究動態。

    1、國內研究動態。

    隨著城市建設的加快,農民工大軍逐漸成為城市建設的主力,大批農民工涌入城市,農民工子女的受教育權問題越來越成為社會關注的熱點。以下是我國學者的主要觀點:

    陳信勇,藍鄧駿在《流動人口子女平等受教育權的應然與實然》一文指出當前流動人口子女權益缺損主要有幾點表現:

    1.入學條件遭受不公正對待。許多地區的流動人口子女入學需要很多證明才能申請就讀公辦學校。雖然國家已經取消借讀費,但是還有很多公辦學校巧立名目征收類似于借讀費的歧視性費用。

    2.難以平等享有教育資源。我國基礎教育財政性經費投入嚴重不足及教育資源地區分布不均造成流動人口子女與優質教育無緣。

    3.民工子女學校成為歧視源頭,并且遭遇義務教育根本價值強烈沖突。

    4.由于流動人口的工作、居住的流動性使得子女學習過程不穩定從而導致教育質量下降。

    李業春在《進城農民工子女受義務教育權法律保障機制研究》一文指出:

    1.輟學和超齡上學現象嚴重。

    2.多數流動人口子女只能就讀農民工子女簡易學校,學習條件特別簡陋。

    3.流動人口子女易產生不健康心理狀態,影響對社會的認知,很難產生對社會的認同。

    鹿文卿在《農民工隨遷子女受教育保障研究》一文認為受教育權有缺損體現在受教育待遇上的多個不平等。

    1.教育經費不足,根據國務院規定流動人口子女教育經費的供給以流入地政府為主,流入地政府的財政直接影響到受教育權的實現。

    2.教育及教學設施匱乏,多數農民工子弟學校辦學條件簡陋,師資力量缺乏并且存在安全隱患。

    3.參加教育及教學活動的不平等,流動人口子女容易受到老師和同學的歧視而無法正常參加某些教學活動。

    顧益民,張慧潔在《行政法語境下的流動人口受教育權保障》中通過行政法視野分析認為造成受教育權益缺損原因有:

    1.縣市等基層行政單位所承擔的教育財政壓力和行政責任與其政治經濟和法律地位不成比例,負擔沉重。

    2.缺乏有限的行政監督行為和系統性的行政責任追究機制。教育行政責任人往往是基層縣市級的教育管理者,責任追究中裁量空間過寬。

    鄔雪紅,姜國平在《論我國流動兒童受義務教育權的`司法保護》中詳細分析了司法保護的諸多缺陷影響流動人口子女受教育權益問題的解決。

    1.憲法不能進入普通司法程序作為法院判案的依據,不能通過憲法予以救濟。、

    2.尚未建立憲法訴訟制度,有時只能通過民事訴訟的替代方式對受教育權予以保障。我國民事法律中沒有對受教育權予以明確規定,民法理論上也沒有關于受教育權的概念。

    3.受教育權也很難通過行政訴訟救濟。行政訴訟的受案范圍限于侵犯公民人身權和財產權的行政行為,侵犯公民受教育權的行政行為不屬于行政訴訟受案范圍,而且只有當行政主體的具體行政行為侵犯了特定相對人的受教育權時,行政相對人方可提起行政訴訟。

    鄭風,李娜在《論流動人口子女受教育權法律保障的完善》中分析了法律保障的不足,認為:

    1我國對公民受教育權實現的程序性規定較少。

    2.法律體系存在內在矛盾并且與現實制度的不配套使受教育權利得不到實現。

    3.在教育法體系中,有關保障受教育權的部分比較單薄,對侵犯受教育權所負責任主體、法律責任、法律救濟途徑的規定還比較模糊。

    顧倩在《論農民工子女受教育權的保障》中認為需要擴展法律保障范圍以及完善司法救濟制度。

    1修改部分法規如《流動兒童少年就學暫行辦法》并制定一部切實保護農民工子女受教育權的《農民工子女受教育法》。

    2.增加行政訴訟救濟途徑并確立民事訴訟賠償制度,當農民工子女平等受教育權受到除行政機關和公立學校以外的平等民事主體侵犯時,應當追究侵權者的民事責任,認為應該建立憲法訴訟保障制度。

    李業春在《進城農民工子女受教育權法律保障機制研究》一文認為應該改革現行戶籍管理制度。制定《義務教育經費法》,保證教育經費的合理、足額的投入與使用。制定一部切實保護農民工子女受義務教育權的《農民工子女教育法》并完善《義務教育法》。

    鹿文卿在《農民工隨遷子女受教育保障研究》一文提出可以可以采用公益訴訟的救濟方式,公民、社會團體及國家機關都可以作為原告,以“行政不作為”為訴因,以侵犯受教育權的主體為被告向法院提出訴訟請求。流動人口子女作為一個社會階層,屬于弱勢群體,當個人訴求利益遇到困難時,國家應當提供一種公益訴訟以實現他們的訴求,維護他們的權利。

    陳思琦在《農民工子女受教育權探析》中提出應該加強教育法規的可操作性并且制定《教育經費法》規范教育財政投入。增加中央財政對教育經費的總體投入及對義務教育的投入,完善各種教育經費監督機制,明確違反教育經費法的法律責任。逐步擴大對行政訴訟法中作為保護范圍的“合法權益”的解釋",放寬行政訴訟的受案范圍。

    2、國外研究動態。

    1944年英國政府頒布了《1944年教育法案》,明令廢除學校教育中的雙軌制,確立人人享有最低限度的平等受教育福利權。20世紀60年代以來,教育平等的立法理念得到進一步的重視。1967年的《兒童和他們的小學》強調政府更加關注教育機會和社會協調,減少社會階層之間的屏障,通過國家干預,突破因社會經濟障礙而陷入貧困的兒童無法擺脫困境的惡性循環,對于那些處于“教育優先區”的貧困與處境不利兒童給予額外的教育資源。20世紀90年代以來,英國政府制定了一系列新的教育政策,推進教育民主化,確保不會有人因貧窮等問題而喪失接受包括高等教育在內的受教育權,20xx年頒布的《兒童法案》,采用法律的形式保障兒童權利,包括衛生權利和平等受教育權等。

    美國的“教育券”計劃。美國一些地處經濟發達地區、條件比較優越、歷史比較悠久、牌子比較響亮且又有政府保障的學校,反而不如一些私立學校和條件不利學校更具創新精神。為了實現公平競爭,在更深層次上實現學校均衡發展,在部分地區采取了諸如“自由擇?!焙汀敖逃钡戎贫龋褔业娜司逃涃M以“教育券”的形式發給學生家長,由他們自由選擇自己信任的學校,達到學校在競爭中的均衡。

    美國的特許學校運行辦法。學校要和教育管理部門簽訂一個合同,學校要對學生承擔責任,公共管理部分就把本地的學生經費給該學校。根據特許學校法,民間也可以興辦,民間興辦的學校可以從國家獲得公共經費。特許學校被認為是公辦學校,不得收取學費,也不得用任何理由拒絕一個在該學區的申請者。

    二、主要研究內容、創新之處。

    (一)主要研究內容。

    隨著城市化的進程加快,流動人口子女受教育權益保障問題日益突出。本文主要研究流動人口子女受教育權益法律保障問題。首先通過分析眾多學者關于流動人口子女受教育權益法律保障制度建設的文獻的基礎上,對流動人口子女受教育權的相關概念作了界定,并分析了保障流動人口子女受教育權益的重大意義。其次,闡述了我國流動人口子女受教育權益保障的歷史進步及其如今面臨的困境,概括了我國近年來在法律在政策對解決流動人口子女受教育權益問題做出的努力,并通過調查得出目前存在的主要問題。再次,從法律保障、政策、學校、家庭和自身因素分別分析了流動人口子女受教育權益難實現的原因,進而就完善其憲法、民事、行政法律保障提出對策和設想。

    (二)創新之處。

    研究內容的創新:當前,學術界對流動人口子女受教育權益保障制度從社會學、教育學等角度研究相對較多,從法律角度研究的比較少。而我國的流動人口子女受教育權的法律保障制度存在諸多不足。本文在研究內容上就從這一角度進行研究。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇十三

    目的:希望通過對雇兇殺人犯罪刑事責任的研究促進司法界對于該類犯罪的關注,進而明確各個行為人的刑事責任,在司法判決中形成統一的規定。意義:將促進理論界和實踐中對于雇兇殺人這一特殊的犯罪形式的進一步的關注,減少該類犯罪司法過程中過多的死刑判決。

    雇兇殺人是一種復雜的犯罪現象,其中涉及人員眾多,關系復雜,對其刑事責任的認定面臨很大的困難,而且目前我國刑法及司法解釋并沒有對其作出明確規定,理論界對于雇兇殺人犯罪概念的界定、雇兇殺人中各個行為人的法律地位及其作用大小、雇主及被雇傭人的刑事責任程度等問題一直存在爭論,相應地,司法實踐中對于雇兇殺人案件的處罰要么過重,死刑適用過多,要么過輕,不足以震懾該類犯罪,因此,如何認定雇兇殺人案件中各個行為人的刑事責任大小及其分配,成為目前實務界與理論界共同面對的課題。目前理論界的討論大多集中在雇傭犯罪這一整體現象,鮮有學者專門針對雇兇殺人案件進行整體梳理。相信隨著《中華人民共和國刑法修正案八》的頒布,理論界和實踐中對于雇兇殺人這一特殊犯罪形式將展開更進一步的關注的。

    本文主要是從雇兇殺人這一特殊的犯罪現象著手,主要通過對雇主、轉雇人、殺手的地位和作用進行分析,指出各個行為人在典型的雇兇殺人犯罪和非典型的雇兇殺人犯罪中的刑事責任承擔依據,對雇兇殺人案件中刑事責任承擔的一般原則進行展開論述,并著重針對雇兇殺人犯罪中犯罪未完成形態問題進行研究。再次,針對如何限制雇兇殺人犯罪中的死刑適用提出了自己的一些粗淺的構想,主要有以下四點:

    (1)改善法官的死刑價值觀;。

    (2)嚴格死刑適用的標準;。

    (3)嚴格區分主犯和從犯;。

    (4)通過擴大適用其他刑罰減少死刑的適用。

    1、王磊:《憲法的司法化》,法律出版社20xx年6月,第1版;。

    2、蔡定劍:《監督與司法公正》,中國社會科學出版社20xx年2月,第1版;。

    3、宋冰主編:《程序、正義與現代化》,中國政法大學出版社,1998年版;。

    4、賀wei方:《司法理念與與制度》,中國政法大學出版社,1998年版;。

    5、王利明:《司法改革研究》,法律出版社20xx年1月,第1版;。

    6、龍宗智:《論人大對法院的個案監督》,法律出版社20xx年9月,第1版;。

    7、謝鵬程:《人大的個案監督權如何定位》,《法學》1999年,第3期;。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇十四

    研究目的。

    近年來,隨著城市建設的加快,流動人口大量增多。隨著人口流動所帶來的許多社會問題,尤其是流動人口子女受教育問題顯得尤為突出。本文在研究了眾多學者關于流動人口子女受教育權益法律保障的文獻的基礎上,首先對流動人口及受教育權的相關概念作了界定,并分析了我國流動人口子女受教育現狀,得出完善受教育權益保障迫在眉睫。其次,分析了我國在流動人口子女受教育權益法律保障的建設成就及法律保障存在的漏洞或不足。再次,根據問題結合原因并借鑒國外經驗對我國流動人口子女受教育權益法律保障提出建議。

    研究意義。

    我國的流動人口是2世紀8年代中葉出現的,是在改革開放的國家政策背景下產生的一種特有現象。流動人口尤其是流動民工群體是我國經濟、社會轉型時期必然出現的特殊群體,也是我國現代化過程中必然要面對的一個問題。本文主要從我國流動人口子女受教育權益保障現狀分析出發,探究目前造成流動人口子女受教育權益缺損的原因,有利于明確我國當前面臨的保障困境,探討解決流動人口子女受教育權益問題的`對策,促進受教育權益問題的解決。有助于保障流動人口子女受教育權益,實現教育和社會的公平,并對維護我國社會的安定團結及推動城市建設和發展起到一定作用。

    國內外研究動態。

    國內研究動態。

    隨著城市建設的加快,農民工大軍逐漸成為城市建設的主力,大批農民工涌入城市,農民工子女的受教育權問題越來越成為社會關注的熱點。以下是我國學者的主要觀點:

    陳信勇,藍鄧駿在《流動人口子女平等受教育權的應然與實然》一文指出當前流動人口子女權益缺損主要有幾點表現:1.入學條件遭受不公正對待。許多地區的流動人口子女入學需要很多證明才能申請就讀公辦學校。雖然國家已經取消借讀費,但是還有很多公辦學校巧立名目征收類似于借讀費的歧視性費用。2.難以平等享有教育資源。我國基礎教育財政性經費投入嚴重不足及教育資源地區分布不均造成流動人口子女與優質教育無緣。3.民工子女學校成為歧視源頭,并且遭遇義務教育根本價值強烈沖突。4.由于流動人口的工作、居住的流動性使得子女學習過程不穩定從而導致教育質量下降。

    李業春在《進城農民工子女受義務教育權法律保障機制研究》一文指出:1.輟學和超齡上學現象嚴重。2.多數流動人口子女只能就讀農民工子女簡易學校,學習條件特別簡陋。3.流動人口子女易產生不健康心理狀態,影響對社會的認知,很難產生對社會的認同。

    鹿文卿在《農民工隨遷子女受教育保障研究》一文認為受教育權有缺損體現在受教育待遇上的多個不平等。1.教育經費不足,根據國務院規定流動人口子女教育經費的供給以流入地政府為主,流入地政府的財政直接影響到受教育權的實現。2.教育及教學設施匱乏,多數農民工子弟學校辦學條件簡陋,師資力量缺乏并且存在安全隱患。3.參加教育及教學活動的不平等,流動人口子女容易受到老師和同學的歧視而無法正常參加某些教學活動。

    顧益民,張慧潔在《行政法語境下的流動人口受教育權保障》中通過行政法視野分析認為造成受教育權益缺損原因有:1.縣市等基層行政單位所承擔的教育財政壓力和行政責任與其政治經濟和法律地位不成比例,負擔沉重。2.缺乏有限的行政監督行為和系統性的行政責任追究機制。教育行政責任人往往是基層縣市級的教育管理者,責任追究中裁量空間過寬。

    鄔雪紅,姜國平在《論我國流動兒童受義務教育權的司法保護》中詳細分析了司法保護的諸多缺陷影響流動人口子女受教育權益問題的解決。1.憲法不能進入普通司法程序作為法院判案的依據,不能通過憲法予以救濟。2.尚未建立憲法訴訟制度,有時只能通過民事訴訟的替代方式對受教育權予以保障。我國民事法律中沒有對受教育權予以明確規定,民法理論上也沒有關于受教育權的概念。3.受教育權也很難通過行政訴訟救濟。行政訴訟的受案范圍限于侵犯公民人身權和財產權的行政行為,侵犯公民受教育權的行政行為不屬于行政訴訟受案范圍,而且只有當行政主體的具體行政行為侵犯了特定相對人的受教育權時,行政相對人方可提起行政訴訟。

    鄭風,李娜在《論流動人口子女受教育權法律保障的完善》中分析了法律保障的不足,認為:1.我國對公民受教育權實現的程序性規定較少。2.法律體系存在內在矛盾并且與現實制度的不配套使受教育權利得不到實現。3.在教育法體系中,有關保障受教育權的部分比較單薄,對侵犯受教育權所負責任主體、法律責任、法律救濟途徑的規定還比較模糊。

    顧倩在《論農民工子女受教育權的保障》中認為需要擴展法律保障范圍以及完善司法救濟制度。1.修改部分法規如《流動兒童少年就學暫行辦法》并制定一部切實保護農民工子女受教育權的《農民工子女受教育法》。2.增加行政訴訟救濟途徑并確立民事訴訟賠償制度,當農民工子女平等受教育權受到除行政機關和公立學校以外的平等民事主體侵犯時,應當追究侵權者的民事責任,認為應該建立憲法訴訟保障制度。

    李業春在《進城農民工子女受教育權法律保障機制研究》一文認為應該改革現行戶籍管理制度。制定《義務教育經費法》,保證教育經費的合理、足額的投入與使用。制定一部切實保護農民工子女受義務教育權的《農民工子女教育法》并完善《義務教育法》。

    鹿文卿在《農民工隨遷子女受教育保障研究》一文提出可以可以采用公益訴訟的救濟方式,公民、社會團體及國家機關都可以作為原告,以行政不作為為訴因,以侵犯受教育權的主體為被告向法院提出訴訟請求。流動人口子女作為一個社會階層,屬于弱勢群體,當個人訴求利益遇到困難時,國家應當提供一種公益訴訟以實現他們的訴求,維護他們的權利。

    陳思琦在《農民工子女受教育權探析》中提出應該加強教育法規的可操作性并且制定《教育經費法》規范教育財政投入。增加中央財政對教育經費的總體投入及對義務教育的投入,完善各種教育經費監督機制,明確違反教育經費法的法律責任。逐步擴大對行政訴訟法中作為保護范圍的合法權益的解釋,放寬行政訴訟的受案范圍。

    國外研究動態。

    年英國政府頒布了《1944年教育法案》,明令廢除學校教育中的雙軌制,確立人人享有最低限度的平等受教育福利權。2世紀6年代以來,教育平等的立法理念得到進一步的重視。1967年的《兒童和他們的小學》強調政府更加關注教育機會和社會協調,減少社會階層之間的屏障,通過國家干預,突破因社會經濟障礙而陷入貧困的兒童無法擺脫困境的惡性循環,對于那些處于教育優先區的貧困與處境不利兒童給予額外的教育資源。20世紀90年代以來,英國政府制定了一系列新的教育政策,推進教育民主化,確保不會有人因貧窮等問題而喪失接受包括高等教育在內的受教育權,2015年頒布的《兒童法案》,采用法律的形式保障兒童權利,包括衛生權利和平等受教育權等。

    法學論文開題報告論總結(優秀15篇)篇十五

    目的:希望通過對雇兇殺人犯罪刑事責任的研究促進司法界對于該類犯罪的關注,進而明確各個行為人的刑事責任,在司法判決中形成統一的規定。意義:將促進理論界和實踐中對于雇兇殺人這一特殊的犯罪形式的進一步的關注,減少該類犯罪司法過程中過多的死刑判決。

    二、國內外關于該論題的研究現狀和發展趨勢。

    雇兇殺人是一種復雜的犯罪現象,其中涉及人員眾多,關系復雜,對其刑事責任的認定面臨很大的困難,而且目前我國刑法及司法解釋并沒有對其作出明確規定,理論界對于雇兇殺人犯罪概念的界定、雇兇殺人中各個行為人的法律地位及其作用大小、雇主及被雇傭人的刑事責任程度等問題一直存在爭論,相應地,司法實踐中對于雇兇殺人案件的處罰要么過重,死刑適用過多,要么過輕,不足以震懾該類犯罪,因此,如何認定雇兇殺人案件中各個行為人的刑事責任大小及其分配,成為目前實務界與理論界共同面對的課題。目前理論界的討論大多集中在雇傭犯罪這一整體現象,鮮有學者專門針對雇兇殺人案件進行整體梳理。相信隨著《中華人民共和國刑法修正案八》的頒布,理論界和實踐中對于雇兇殺人這一特殊犯罪形式將展開更進一步的關注的。

    三、論文的主攻方向、主要內容、研究方法及技術路線。

    本文主要是從雇兇殺人這一特殊的犯罪現象著手,主要通過對雇主、轉雇人、殺手的地位和作用進行分析,指出各個行為人在典型的雇兇殺人犯罪和非典型的雇兇殺人犯罪中的刑事責任承擔依據,對雇兇殺人案件中刑事責任承擔的一般原則進行展開論述,并著重針對雇兇殺人犯罪中犯罪未完成形態問題進行研究。再次,針對如何限制雇兇殺人犯罪中的死刑適用提出了自己的一些粗淺的構想,主要有以下四點:

    (1)改善法官的死刑價值觀;。

    (2)嚴格死刑適用的標準;。

    (3)嚴格區分主犯和從犯;。

    (4)通過擴大適用其他刑罰減少死刑的適用。

    四、參考文獻:

    1、王磊:《憲法的司法化》,法律出版社20xx年6月,第1版;。

    2、蔡定劍:《監督與司法公正》,中國社會科學出版社20xx年2月,第1版;。

    3、宋冰主編:《程序、正義與現代化》,中國政法大學出版社,版;。

    4、賀wei方:《司法理念與與制度》,中國政法大學出版社,19版;。

    5、王利明:《司法改革研究》,法律出版社20xx年1月,第1版;。

    6、龍宗智:《論人大對法院的個案監督》,法律出版社20xx年9月,第1版;。

    7、謝鵬程:《人大的個案監督權如何定位》,《法學》,第3期;。

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